Особенности квалификации составов преступлений в сфере экономики

Квалификация  значительной  группы  преступлений,  объединенных в разделе VIII УК  РФ,  осложнена  разнообразием  как  видов,  так  и  признаков  конкретных  составов  преступлений,  неукротимо  увеличивающихся в результате воли законодателей. Так, за период с 2021 по 2023 год были включены или подверглись изменениям в той или иной степени  нормы,  предусмотренные  ст.  170.2,  171.1-171.3,  171.5,  172.1,  172.4, 183, 189, 194-196, 198-199.2, 199.4, 200.4, 201, 201.2, 201.3 УК РФ.

Стабильностью отличаются нормы главы 21 УК РФ «Преступления против собственности», но именно они вызывают наибольшие вопросы при  юридической  оценке,  несмотря  на их,  казалось бы,  широчайшую распространенность на практике и столь же серьезную изученность.

При квалификации большой группы преступлений против собственности главы  21 УК  РФ  следует  учитывать  понятие  хищения.

С  точки зрения  законодателя  хищением  являются  «совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества».

Рассмотрим часть признаков  хищения,  представляющихся  нам  особенно важными для точной квалификации.

Итак, корыстная цель предполагает наличие у виновного лица мысленного результата, направленного на получение возможности распоряжаться чужим имуществом как собственным для удовлетворения своих потребностей,  получения  выгоды. 

Если  лицо  тайно  завладело  чужим имуществом не в личных интересах, а с целью его временного использования и последующего за ним возвращения собственнику либо в связи с предполагаемым  правом  на  это  имущество,  то  корыстная  цель,  как признак  субъективной  стороны  хищения,  отсутствует,  а  совершенное деяние не может быть признано уголовно наказуемым по статьям главы 21 УК  РФ.

В  зависимости  от обстоятельств дела такие действия  могут быть квалифицированы как самоуправство по ст. 330 УК РФ или другим статьям УК РФ. 

Следующим признаком хищения, на котором следует акцентировать внимание при юридической оценке, является безвозмездность.

В теории уголовного права под безвозмездностью принято понимать изъятие или обращение чужого имущества в свою пользу или пользу других лиц без соответствующего встречного эквивалента, компенсации в любой форме (натуральная, денежная, трудовая и др.). 

Если  предоставляемый  потерпевшему  аналог  ранее  элиминированного  имущества  не  является  равноценным,  то  состав  хищения  в  такомслучае присутствует, но его размер будет определяться разницей между стоимостью  похищенного  и  стоимостью  оставленного  имущества.

Решение вопроса  об  эквивалентности  предоставленного  возмещения  осуществляется  судом  с  учетом  всех  обстоятельств  дела,  а  также  мнения потерпевшего.

В случае, когда потерпевшему предоставляется равноценное имущество,  отличающееся, однако, своими  потребительскими  свойствами, необходимо говорить не о хищении, а, например, о самоуправстве.

В науке уголовного права и правоприменительной практике нередко возникают  спорные  ситуации,  связанные  с  находкой,  правовой  статус которой  закреплен  в  ст. 227,  228  Гражданского  кодекса  РФ.  Находка имеет несомненную схожесть с кражей, поскольку в таком случае происходит обращение чужого по факту имущества.

При квалификации деяния как уголовно наказуемого хищения следует устанавливать два обязательных момента:

  • факт завладения найденным имуществом;
  • факт последующего его обращения в свою пользу.

Если  вещь  была  утрачена  в  месте,  известном  потерпевшему,  и  он имеет возможность за ней вернуться или получить ее, либо вещь обладает такими индивидуальными свойствами, что может быть идентифицирована  владельцем  (например,  любые  номерные  и  им  подобные  знаки, цвет,  размер,  наличие  или  отсутствие  неких  специфических  отметок (примет), редкая порода животного и т.п.), и нет оснований полагать, что вещь  является  брошенной,  то  лицо,  которое  обнаружило  такую  вещь в подобной обстановке, осознавало или должно было осознавать указанные обстоятельства.

И при этом не только не приняло доступных ему мер, чтобы  найти  законного  владельца  вещи,  не  обратилось  в  правоохранительные  органы  или  в  органы  местного  самоуправления  с  заявлением о находке,  но  и  активно  скрыло  вещь  для  тайного  обращения  в  свою пользу или в пользу других лиц, то речь идет о совершении тайного хищения – кражи.

Необходимо  также  отметить  тот  факт,  что  лицо  может  совершать тайное  хищение  не  только у  физического  лица,  поскольку  возможно изъятие  чужого  имущества,  содержащегося  внутри  некоторых  видов технических устройств, что также квалифицируется как тайное хищение.

Так, Ч., действуя умышленно из корыстных побуждений с целью незаконного  обогащения, вступил  с  неустановленным  следствием  лицом в предварительный  сговор,  решив  совершить  тайное  хищение  денежных средств из банкомата. Взяв все необходимые материалы: отвертки, газовый баллон со шлангами, электрический аккумулятор, два электрических провода и др., Ч. пришел в отделение банка.

Однако свои преступные действия Ч. и не установленное следствием  лицо  не  смогли  довести  до  конца  по  независящим  от  них  обстоятельствам,  поскольку  быстрого  взрывного  сгорания  (взрыва)  газовоздушной смеси,  вызвавшей  соответствующий  быстрый  рост  давления, не  произошло  по  независящим  от  Ч.  и  не установленного  следствием лица  обстоятельствам,  металлическая  сейфовая  часть  банкомата разрушена не была.

Опасаясь  быть  застигнутыми  сотрудниками  полиции  на  месте преступления, Ч. и не установленное следствием лицо вышли на улицу из помещения  отделения  банка,  забрав  с  собой  два  газовых  баллона  со шлангами,  электрический  аккумулятор,  отвертку,  монтировку,  два электрических  провода,  скрепленных  со  спичкой  изоляционной  лентой.

И на  не установленном  следствием  автомобиле  под  управлением  не установленного  следствием  лица  скрылись  с  места  совершения  пре- ступления,  т.е. преступление  не  было  доведено  до  конца  по  независящим от Ч. и не установленного следствием лица обстоятельствам. Суд квалифицировал совершенные Ч. деяния по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Немало  вопросов  вызывает  юридическая  оценка  содеянного  по ст. 158.1 УК РФ («Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию»).

Ответственность за уголовно наказуемое мелкое хищение наступает при  условии,  если  на  момент  совершения  мелкого  хищения  чужого имущества стоимостью не более двух тысяч пятисот рублей путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты виновный является лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи рублей, но не более двухтысяч пятисот рублей.

Вторым условием привлечения за мелкое хищение в форме мошенничества, присвоения или растраты выступает то, что если в действиях такого  лица  отсутствуют  признаки  преступлений,  предусмотренных квалифицированные составами преступлений, предусмотренных ст. 159-159.3, 159.5, 159.6, 160 УК РФ, то содеянное подлежит квалификации по ст. 158.11.

Решения  судов  по  такому  виду  преступлений также  основываются на  данных  правилах  квалификации.

Так, Г.,  признавая  факт  попытки снятия  им  с  банковского  счета  потерпевшего  Р.  750  рублей,  полагал, что данные действия должны были квалифицироваться как покушение на преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 158.1 УК РФ.

Затем исходя из того, что со счета потерпевшего Т. им было снято 8411 руб. 79 коп. при покупке товаров из магазинов, подтвержденное 12 чеками, содеян- ное,  полагал  Г.,  нужно  было  квалифицировать  как  12  преступлений, предусмотренных ст. 158.1 УК РФ.

Однако Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ не согласилась с жалобой Г., указав, что поскольку он был осужден за покушение на кражу денежных средств, принадлежащих Р., и за кражу денежных средств, принадлежащих Т.

По квалифицирующему признаку, предусмотренному  п.  «г»  ч.  3  ст.  158  УК  РФ «кража  с  банковского счета», а не по признаку «с причинением значительного ущерба», каких-либо оснований для квалификации данных действий Г. по ст. 158.1 УК РФ  не  имеется.

Также не  имеется  оснований  для  квалификации  действий Г. по краже денежных средств, принадлежащих Т., совершенной с его банковского счета, как 12 самостоятельных преступлений по числу совершенных покупок в магазинах (исходя из наличия 12 кассовых чеков),  поскольку  у  Г.  изначально  имелся  единый  умысел  на  хищение  денежных  средств,  принадлежащих  Т.

Путем  использования  его  банковской карты, при этом указанное количество покупок было обусловлено необходимостью использования банковской карты без применения пин-кода (при покупке товаров на сумму до 1000 рублей). В результате приговор был оставлен без изменения.

При  этом  размер  похищенного  имущества  определяется  его  фактической стоимостью на момент совершенного посягательства.

Следует  иметь  в  виду,  что  фактические  обстоятельства,  послужившие основанием для назначения лицу административного наказания по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, сами по себе не предопределяют выводы о виновности  этого  лица  в  совершении  преступления,  предусмотренного ст. 158.1  УК  РФ.

Поскольку  такая  виновность устанавливается  судом в предусмотренных  уголовно-процессуальным  законом  процедурах  на основе всей совокупности доказательств, включая не исследованные при рассмотрении дела об административном правонарушении.

С учетом того, что в силу ст. 4.6 КоАП РФ лицо считается подвергнутым  административному  наказанию  со  дня  вступления  в  законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.

При рассмотрении уголовного дела о преступлении, предусмотренном  ст. 158.1  УК  РФ,  необходимо  проверять: 

  • вступило  ли  в  законную силу постановление о назначении административного наказания по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ на момент повторного совершения мелкого хищения;
  • исполнено  ли  это  постановление,  не прекращалось  ли  его  исполнение; не истек ли годичный срок со дня окончания исполнения данного постановления;
  • не  пересматривались  ли  постановление  о  назначении  лицу административного  наказания  и  последующие  постановления,  связанные  с  его  исполнением,  в  порядке,  предусмотренном  главой  30  КоАП РФ.

Итак,  при  оценке  содеянного  как  хищения  следует  принимать  во внимание, что мелким может признаваться только хищение, совершенное в форме кражи, мошенничества, присвоения или растраты, без квалифицирующих признаков, специальным субъектом.

Момент окончания такого преступления необходимо определять по аналогии с теми разъяснениями  Верховного  Суда  РФ,  которые  предложены  для  каждой  из названных форм хищения. Также возможно покушение на мелкое хищение.

Ключевым  при  квалификации  мошенничества,  совершенного  с  использованием электронных средств платежа, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ, выступает факт того, что изъятие денежных средств было осуществлено  путем  обмана  или  злоупотребления  доверием  их  владельца или  иного  лица. 

Виновное  лицо  должно  перевести  денежные  средства, применив  форму  безналичных  расчетов  с  использованием  информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информа-ции, в т.ч. платежных карт, а также иных технических устройств, воздействуя при этом на владельца имущества или иное лицо, которые сами передают  имущество  или  право  на  него  или  не  препятствуют  изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом.

Сложность  упомянутой  проблематики  обуславливается  схожестью предмета преступного посягательства: в первом случае речь идет о совершении хищения денежных средств с банковского счета, а равно в отношении  электронных  денежных  средств,  тогда  как  во  втором  случае прямо  указывается  на  хищение  электронных  денежных  средств  потерпевшего.

Отметим,  что  понятие  электронного  денежного  средства  содержится  в  ст. 3  Федерального  закона  от  27  июня  2011 г.  № 161-ФЗ«О национальной  платежной  системе»,  в отличие  от  деяния,  предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, которое представляет собой тайное изъятие денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств.

Верховный Суд РФ обращает внимание на то, что объективная сторона такой кражи выражается в безналичных расчетах или снятии  наличных  денежных  средств  через  банкомат  с  использованием чужой или поддельной платежной карты.

Если виновное лицо использовало необходимую для получения доступа  к  ним  конфиденциальную  информацию  владельца  денежных средств (например, персональные данные владельца, данные платежной карты, контрольную информацию, пароли), содеянное тоже является деянием, квалифицирующимся по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

В тех случаях, когда  имели  место  модификация  охраняемой  законом  компьютерной информации, неправомерный доступ к ней с целью совершения уголовно  наказуемого  хищения,  содеянное  образует  совокупность  преступлений, предусмотренных ст. 272-274.1 УК РФ, и соответствующих деяний в сфере экономики.

Момент  окончания  кражи,  предусмотренной  п. «г»  ч. 3  ст. 158  УК РФ, определен как момент изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.

При этом причиненный  ущерб  исчисляется  путем  сложения  суммы  всех  платежей, осуществленных посредством использования чужой платежной карты.

Например, М. обнаружил  на  терминале  оплаты  банковскую  карту ПАО «Сбербанк». Завладев картой, М. совершил с ее помощью оплату проезда в общественном транспорте, похитив денежные средства потерпевшего  Ш.А.А.  в  размере  30  рублей  00  копеек.

Затем  М. в  период с 28.04.2022 по 29.04.2022 еще 17 раз рассчитывался за различные товары в торговых точках г. Ростова-на-Дону, похитив денежные средства Ш.А.А. на общую сумму 7170 рублей 55 копеек, причинив последнему  значительный  материальный  ущерб.  Содеянное  было  квалифицировано  как  единое  преступление,  объединенное  одним  умыслом,  предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Таким образом, завладение платежной картой в любой форме (тайно или открыто, с насилием или без) само по себе не является началом выполнения объективной стороны хищения, связанного с изъятием денежных средств с банковского счета. Оно является лишь умышленным созданием  условий  для  совершения  преступления  в  будущем,  т.е. приготовлением к хищению.

В  контексте  исследуемой  нами  тематики  внимание  целесообразно обратить и на особенности квалификации состава преступления, предусмотренного ст. 159.6 УК РФ («Мошенничество в сфере компьютерной информации»).

В  данном  случае  хищение  чужого  имущества  происходит  путем  обмана  или  злоупотребления доверием  (что  является  характерным  для  общего  состава  мошенничества,  предусмотренного  ст. 159 УК  РФ).

Следовательно,  толкование  таких  признаков состава, как  «обман»  и  «злоупотребление  доверием»,  а  также  определение  момента окончания  данного  преступления  аналогичны  содержащимся  в  разъяснении Верховного Суда Российской Федерации. 

В  научной  литературе  критически  воспринимается  изложение ст. 159.6  УК  РФ  с  установлением  одного  способа  хищения  (обман  или злоупотребление  доверием),  поэтому  авторы  предлагают  введение  ответственности за хищение, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных  технологий  без  указания  на  конкретный способ хищения.

Содержание других наиважнейших дефиниций выражается во множестве нормативно-правовых актов, что позволяет утверждать о ссылочно-бланкетном описании самой нормы.

В  то  же  время  специфичны  иные  признаки  объективной  стороны анализируемого состава преступления, а именно:

  • осуществление ввода;
  • удаления;
  • блокирования;
  • модификации компьютерной информации иное вмешательство  в  функционирование  средств  хранения;
  • обработки или  передачи  компьютерной  информации  или  информационно-телекоммуникационных сетей, которые схожи с признаками отдельных составов преступлений в сфере компьютерной информации.
Под вмешательством в рамках состава преступления, предусмотренного  ст. 159.6 УК  РФ,  понимается  целенаправленное  воздействие  программных и (или) программно-аппаратных средств на серверы, средства вычислительной  техники  (компьютеры),  в  т.ч. переносные  (портативные) – ноутбуки, планшетные компьютеры, смартфоны, снабженные соответствующим  программным  обеспечением,  или  на  информационно-телекоммуникационные сети, которым нарушается установленный процесс  обработки,  хранения,  передачи  компьютерной  информации,  что позволяет виновному или иному лицу незаконно завладеть чужим имуществом или приобрести право на него. 

В  том  случае,  когда  совершение  данного  преступления  соединено с непосредственным неправомерным доступом к компьютерной инфор- мации или с созданием, использованием и распространением вредоносных компьютерных программ, требуется дополнительная квалификация по ст. 272, 273 или 274.1 УК РФ.

То есть, если виновным осуществлялся неправомерный доступ к компьютерной информации потерпевшего при совершении мошенничества в сфере компьютерной информации, то этонеобходимо  рассматривать  как  совокупность  преступлений  (ст. 272 и ст. 159.6 УК РФ).

Если хищение происходит с помощью использования учетных данных потерпевшего (независимо от того, как злоумышленник получил та- кие данные), то содеянное квалифицируется как кража, если не произошло  неправомерного  воздействия  на  соответствующее  программное обеспечение.

Из  вышеизложенного  следует,  что  когда  субъектом  преступления  распространяются  в   информационно-телекоммуникационных  сетях,  включая  сеть  Интернет, заведомо  ложные  сведения (например,  регистрация  интернет-магазина),  то  данное  деяние  следует квалифицировать по общей норме о мошенничестве ст. 159 УК РФ.

Основным проблемным вопросом при квалификации содеянного как хищения  в  форме  присвоения  или  растраты  (ст.  160  УК  РФ)  является установление признака вверенности имущества.

Вверенное  имущество  должно  находиться  в  правомерном  владении либо ведении лица, которое в силу должностного или иного служебного положения,  договора  либо  специального  поручения  осуществляло  полномочия  по  распоряжению,  управлению,  доставке,  пользованию  или хранению в отношении чужого имущества.

Владение представляет собой хозяйственное господство над вещью, безусловно  принадлежащее  собственнику.  Такое  лицо  вправе  передать свое  имущество  в  фактическое  обладание  другому  человеку,  наделив последнего правомочием по владению имуществом (например, работникам предприятия на основании договора (трудового или о материальной ответственности), товарно-транспортной накладной и др. документов).

В то же время если собственник имущества – государство или муниципальное  образование,  то  его  имуществом  может  управлять  на  праве хозяйственного ведения или оперативного управления конкретное физическое лицо (к примеру, руководитель органа государственной власти). Его правомочия ограничены при этом интересами собственника.

Такой потенциальный  субъект  присвоения  или  растраты,  конечно,  вправе пользоваться  и  (или)  распоряжаться  имуществом,  но  на  определенных условиях и в определенных границах. Кроме того, именно он относится к числу лиц, в ведении которых находится вверенное юридическому лицу имущество.

Отграничение составов присвоения или растраты от кражи происходит  на  основании  установления  наличия  у  субъекта  соответствующих полномочий.  Совершение  тайного  хищения  чужого  имущества  лицом, не обладающим такими полномочиями, но имеющим доступ к похищенному  имуществу  в  силу  выполняемой  работы  или  иных  обстоятельств (в частности,  сторож,  подсобный  рабочий  и  т.п.),  квалифицируется  как кража.

В соответствии со ст. 161 УК РФ под грабежом понимается открытое хищение чужого имущества. Под открытым следует понимать хищение, которое совершается в присутствии собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это преступление,  сознает,  что  присутствующие  при  этом  лица  понимают противоправный характер его действий независимо от того, принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет. 

Если  присутствующее  при  незаконном  изъятии  чужого  имущества лицо не сознает противоправность этих действий либо является близким родственником виновного, который рассчитывает в связи с этим на то, что в ходе изъятия имущества он не встретит противодействия со стороны указанного лица, содеянное следует квалифицировать как кражу чужого имущества.

Если перечисленные лица принимали меры к пресечению  хищения  чужого  имущества  (например,  требовали  прекратить  эти противоправные  действия),  то  ответственность  наступает  по  ст. 161 УК РФ.

Грабеж и разбой отграничиваются от вымогательства, соединенного с насилием,  по  следующим  признакам.  При  грабеже  и  разбое  насилие позволяет  завладеть  имуществом  или  удержать  его  в  момент  совершения преступления, тогда как при вымогательстве оно лишь подкрепляет угрозу  виновного,  преследующего  цель  получения  имущества  в  ближайшее время, но всегда в будущем, тогда как при разбое и грабеже получение  имущества  происходит  одновременно  с  совершением  насильственных действий либо сразу после их совершения.

Следует отметить, что квалификация содеянного как насильственного грабежа (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ), а не разбоя, зависит от установления степени опасности физического насилия для потерпевшего в момент совершения  преступления.

Очевидно,  что  некоторые  виды  насилия,  не опасного для жизни или здоровья (подножка, толчок в спину человека, находящегося  на  скользком  полу),  могут  явиться  причиной  падения и последующего  неосторожного  причинения  вреда  здоровью  или  даже смерти. Такое насилие и его последствия могут не охватываться умыс- лом виновного лица и не составлять способа хищения, требуя дополнительной квалификации, как, например, преступление против личности.

Физическое  насилие  с  применением  оружия  или  предметов,  объективно заменяющих его, используемых в качестве оружия (например, обломок  кирпича,  камень,  кусок  арматуры  и  т.п.),  т.е.  таких,  которыми можно  причинить  человеку  вред  в  виде  лишения  жизни  или  телесных повреждений,  всегда  следует  рассматривать  как  насилие,  опасное  для жизни или здоровья лица. 

Действия  лица  по  завладению  чужим  имуществом,  соединенные с физическим  насилием,  последствия  которого  охватываются  понятием насильственного грабежа, надлежит квалифицировать как разбой во всех случаях, когда в момент применения этого насилия оно является реально опасным  для  жизни  и  здоровья  потерпевшего.

В  ряде  случаев  физическое насилие, характерное для насильственного грабежа, может явиться способом выражения угрозы насилием, опасным для жизни или здоровья  потерпевшего.  В  таких  случаях  квалификация  действий  виновного должна  происходить  с  учетом  характера  этой  угрозы,  а  не  фактически причиненного вреда.

Угроза, выраженная, например, словами «убью», «зарежу» и т.п., так же  как  и  угроза,  выраженная  посредством  «обещания»  использовать против потерпевшего оружие или другие предметы, объективно его заменяющие, либо демонстрация их перед потерпевшим, воспринимаемая им именно как угроза насилием, опасным для жизни и здоровья, являются психическим насилием, характерным только для разбоя.

Итак,  насилием, не  опасным  для  жизни  или  здоровья  (п. «г»  ч. 2 ст. 161 УК РФ), являются побои или совершение иных насильственных действий,  связанных  с  причинением  потерпевшему  физической  боли либо с ограничением его свободы. Насилие, опасное для жизни или здоровья (ст. 162 УК РФ), – это такое насилие, которое повлекло причинение вреда здоровью потерпевшего любой степени.

Вымогательство (ст. 163 УК РФ) – это требование передачи чужого имущества  или  права  на  имущество  или  совершения  других  действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных  сведений,  которые  могут  причинить  существенный  вред  правам или законным интересам потерпевшего или его близких.

Требование  выражается  в  настоятельном,  категоричном  предложении  ультимативного  характера  безвозмездно  предоставить  вымогателю имущество  либо  документы,  дающие  ему  право  обращаться  с  имуществом как со своим собственным, а также совершать  в его пользу действия имущественного характера при том непременном условии, что оно является  заведомо  необоснованным  и  противоправным  для  самого  вымогателя.

Требования же удовлетворить законные претензии (оплатить выполненную работу, погасить действительный долг и пр.) при определенных условиях  образуют  состав  иного  преступления  (ст.  119,  330  УК РФ).

Имущество как предмет вымогательства должно быть чужим для вымогателя, поэтому требование передачи собственного имущества, даже если оно сопровождается угрозами или насильственными действиями, является не вымогательством, а самоуправством.

Так, в частности, были квалифицированы деяния А. и Ю. В  соответствии  с  материалами  дела на  одной  из  улиц  г.  Москвы столкнулись два автомобиля – «Мерседес» под управлением А. и «Волга» такси под управлением Р. А.  и  находившиеся  с  ним  собственник  «Мерседеса»  Ю. и  двое  неустановленных следствием лиц, не приняв мер к тому, чтобы дорожно-транспортное  происшествие  было  надлежаще  оформлено  ГИБДД и установлен  виновник  аварии,  стали  требовать  от  Р.  за  разбитую машину 40 тысяч долларов США.

Во время предъявления этих требований Р. было нанесено несколько ударов одним из неустановленных лиц, Ю. и А. при этом угрожали Р. расправой. Затем А. завладел паспортом Р.,  его удостоверением водителя, техническим паспортом на автомобиль  и  другими  документами. Все  четверо  посадили  Р.  в  автомобиль, увезли в один из районов г. Москвы. Там Ю. и А., вновь угрожая физической  расправой,  продолжали  требовать  от  него  40  тысяч долларов США либо продажи или залога квартиры.

Под воздействием угроз Р. предложил взять его личный автомобиль ВАЗ-2107.  Виновные,  приехав  в  указанное  место,  завладели  машиной. В нее  сели  А.,  Ю.,  Р.  и  еще  одно  не  установленное  следствием  лицо. В начале  движения  Р.  выскочил  из  машины,  чтобы  обратиться  за помощью к знакомым таксистам. Однако преступники догнали его, избили, затем затащили в машину и приехали в таксомоторный парк, где Р. надеялся занять денег у руководителей своего предприятия, которых на месте не оказалось.

Тогда  виновные  отвезли  в  чужую  квартиру Р.,  расположенную в г. Москве, и насильно удерживали его около пяти дней. Все это время Ю. и А., угрожая ему расправой, требовали уже не 40 тысяч, а 20 тысяч долларов США (как было установлено, именно столько стоил реальный ремонт, что выяснили сами виновные).

И с целью получения этих денег несколько раз привозили к его знакомым, родственникам, принудив в конечном счете согласиться отдать в залог квартиру отчима для по- лучения кредита. Когда Ю. и А. привезли Р., его мать и отчима в районное  эксплуатационное  управление  для  переоформления  квартиры,  сотрудники органов внутренних дел освободили потерпевшего Р.

Президиум  Московского  городского  суда,  рассмотрев  протест на вынесенное  решение  суда  нижестоящей  инстанции,  указал,  что  действия осужденных в части похищения Р. по п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ были квалифицированы правильно. Однако приговор в части осуждения Ю. и А. по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, а А. и по ч. 2 ст. 325 УК РФ должен быть изменен по следующим основаниям.

Совершенные Ю. и А. вопреки установленному законом порядку действия, сопровождавшиеся угрозами  применения  насилия,  правомерность  которых  оспаривается потерпевшим, и причинившие ему существенный вред, образуют состав преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 330 УК РФ, а не вымогательства.

Этот  же  состав  преступления  содержится  и  в  действиях  А., связанных  с  изъятием  у  Р. после  дорожно-транспортного  происше- ствия паспорта и других принадлежащих ему документов. В результате действия Ю. и А. были переквалифицированы с п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, а А. также и с ч. 2 ст. 325 УК РФ на ч. 2 ст. 330 УК РФ, в остальном приговор был оставлен без изменения.

Итак, угроза при вымогательстве выступает в качестве средства воздействия  на  потерпевшего,  побуждающего  его  к  нужному  вымогателю поведению.  При  этом  для  вымогательства  не  важно,  чтобы  виновный был намерен в случае отказа в действительности привести в исполнение свою  угрозу,  достаточно,  чтобы он использовал  ее  как средство  устрашения и принуждения.

Но такая угроза должна восприниматься потерпевшим как реальная и вполне осуществимая (что зависит от характера, содержания и формы угрозы, личности вымогателя, места и времени ее материализации).

Для состава вымогательства обязательными являются и требование, и угроза, что можно подтвердить тем фактом, что законодатель перечисляет их в уголовно-правовой норме каждое как самостоятельное деяние.

Таким образом, преступление считается оконченным в момент предъявления требования, соединенного с вымогательской угрозой, что следует учитывать при квалификации содеянного.

Правильная квалификация неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством (ст. 166 УК РФ) зависит от определения момента, с которого угон признается оконченным преступлением. Согласно постановлению Пленума  Верховного  Суда РФ  от  09.12.2008 № 25  это  момент  отъезда  либо  перемещения  транспортного  средства с места, где оно находилось.

Под неправомерным завладением транспортным средством без цели хищения  понимается  также  совершение  поездки  под  управлением  владельца или собственника транспортного средства в результате применения к нему насилия или угрозы применения насилия, поскольку в таком случае  указанное  лицо  лишается  возможности  распоряжаться  транспортным средством по своему усмотрению.

Как покушение на угон квалифицируются действия лица, пытавшегося  взломать  замки  и  системы  охранной  сигнализации,  завести  двигатель либо с целью угона начать движение, если действия этого лица были пресечены, или по иным, независящим от него обстоятельствам ему не  удалось  реализовать  преступный  умысел  на  использование  транспортного средства в личных интересах без цели хищения.

Завладение  транспортным  средством  в  целях  последующего  разукомплектования и присвоения его частей либо обращения транспортного средства в свою пользу или в пользу других лиц подлежит квалификации как хищение (например, по ст. 158, 161, 162 УК РФ).

Определенные вопросы вызывает квалификация умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, связанного с огнем, хотя данный  вопрос  весьма подробно  разъяснен  в  соответствующем  постановлении Верховного Суда РФ.

Итак, если имел место умышленный поджог, содеянное квалифицируется по ч. 2 ст. 167 УК РФ или, в случае ненаступления соответствующих последствий, как покушение, т.е. по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ.

В  то  же  время  умышленное  уничтожение  или  повреждение  отдельных вещей, совершенные с применением огня, в условиях, исключающих его распространение  на  другие  объекты  окружающей  действительности,  а также  возникновение  угрозы  причинения  вреда  жизни  и  здоровью  людей, чужому имуществу влечет ответственность по ч. 1 ст. 167 УК РФ.

Например, М.  угнал автомобиль  на  безлюдный  участок  лесистой местности,  находящийся  на  окраине  города,  около  грунтовой  дороги, ведущей на базу отдыха, где его совместно с П. поджег. Изначально он был осужден по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Однако Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, опираясь на постановление Верховного Суда РФ от 05.06.2002 № 14, переквалифицировала содеянное на ч. 1 ст. 167 УК РФ, мотивируя свое решение тем, что  показания  допрошенных  свидетелей  и  другие  доказательства,  положенные  в  основу  приговора,  свидетельствовали  о  том,  что  угрозы распространения огня на другие объекты, угрозы жизни и здоровью людей не имелось.

Кроме того, внимание необходимо обращать и на ущерб, причиненный  данным  преступлением.  Согласно  примечанию  2  к  ст. 158  УК  РФ значительный ущерб (наступление которого необходимо для признания оконченным  деяния,  закрепленного  ч. 1  ст. 167  УК  РФ)  не  может  составлять  менее  пяти  тысяч  рублей.

Подчеркнем,  что при  установлении наличия данного деяния следует учитывать повреждение сложной вещи целиком.  В  таком  случае  величина  причиненного  ущерба  может  быть определена как совокупность стоимости поврежденных деталей и стоимости работ по их установке и т.п.

После  рассмотрения  составов  преступлений,  предусмотренных в главе 21 УК РФ «Преступления против собственности», обратим свое внимание на выяснение особенностей квалификации общественно опасных деяний, основным объектом которых является экономическая деятельность.

С одной стороны, очевиден уклон уголовной политики на либерализацию уголовной ответственности за правонарушения в сфере предпринимательства,  с  другой  стороны,  обнаруживается  отсутствие  надлежащих механизмов уголовно-правового реагирования, что приводит к причинению  значительного  ущерба  экономике  государства  и  интересам частных  лиц.

Представленная  противоправная  деятельность осуществляется в т.ч. путем влияния на легальные сферы бизнеса, куда включается легальное предпринимательство.

Проанализируем  особенности  квалификации  состава  преступления, предусмотренного  ст. 170  УК  РФ «Незаконное  предпринимательство». В практической  сфере  реализации  данной  нормы  возникает  немало трудностей  относительно  понимания  отдельных  признаков  данного  состава преступления.

Так,  объективная  сторона  этого преступления  выражается в  осуществлении предпринимательской деятельности в следующих вариациях: 

  •    без регистрации;
  •    без лицензии;
  •    без аккредитации в национальной системе аккредитации;
  •    без  аккредитации  в  сфере  технического  осмотра  транспортных средств.

Говоря о последних трех случаях, подчеркнем, что осуществляемая лицом  предпринимательская  деятельность  должна  производиться  исключительно при получении лицензии или аккредитации.

Например, Б. был осужден за совершение преступления, предусмотренного  ч. 1  ст. 171  УК  РФ,  поскольку  им  осуществлялась  предпринимательская  деятельность  без  лицензии,  когда  такая  лицензия  обязательна, а  деятельность сопряжена  с  извлечением  дохода  в  крупном размере. Б. занимался разработкой, производством, испытанием и ремонтом авиационной техники.

Для установления того, относится ли какая-то  предпринимательская  деятельность  к  лицензируемой, нужно ознакомиться с положениями отдельного федерального закона.

В свою очередь, отсутствие необходимой регистрации или нарушение  правил  при  регистрации  юридических  лиц  или  индивидуальных предпринимателей регулируется иным нормативным правовым актом.

Так, И.В. и  И.Е. осуществляли  незаконную  предпринимательскую деятельность  по  оказанию  гражданам  ритуальных  услуг  и  продаже ритуальных принадлежностей без государственной регистрации, в качестве  индивидуальных  предпринимателей  и  юридических  лиц,  получив при этом доход на общую сумму 9 834 788 рублей, т.е. в особо крупном размере. Содеянное  ими  было  квалифицировано  по  п. «б»  ч. 2 ст. 171 УК РФ.

Соответственно, для разрешения вопроса о наличии у лица определенной аккредитации в национальной системе необходимо учесть поло- жения федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ. Специфика проведения  аккредитации  в  сфере  технического  осмотра  транспортных средств находит свое закрепление в ином юридическом документе.

Необходимо  установить,  что  в  результате  противоправной  деятельности  был  причинен  крупный  ущерб  гражданам,  организации  либо  государству или извлечен доход в крупном размере.

Исходя  из  альтернативности  приведенных  последствий,  по  мнению О.А. Беларевой, в том случае, когда в результате незаконного предпринимательства извлекается  доход,  такое  преступление  следует  относить к «беспредметным», если же был причинен ущерб – к «предметным».

Доход  представляет  собой  выручку  от  реализации  товаров  (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычетов понесенных лицом расходов, связанных с такой деятельностью.

Признаки предпринимательской деятельности указаны в ст. 2 ГК РФ, а именно предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Правоприменителю  следует  иметь  в  виду,  что  состав  указанного преступления  будет  отсутствовать  в  тех  случаях,  когда  лицо,  зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляет незапрещенную законом предпринимательскую деятельность, имея специальное разрешение (лицензию) на осуществление конкретного вида  деятельности,  если  для  этого  требуется  получение  лицензии,  и  соблюдает лицензионные требования и условия. Для упрощения понимания указанных сложных признаков было принято соответствующее постановление Пленума Верховного Суда РФ.

Отсутствие ущерба или извлечения установленного дохода влечет не уголовную, а  административную ответственность по ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление  предпринимательской  деятельности  без  государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)».

Кроме  того,  при  рассмотрении  вопроса  о  квалификации  деяния  по ст. 171  УК  РФ  следует  установить  отсутствие признаков  общественно опасного деяния, закрепленного в ст. 171.3 УК РФ «Незаконное производство  и  (или)  оборот  этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей продукции», а также предмета преступления.

Сложным  вопросом  является  понимание  нормы,  предусмотренной ст. 235 УК РФ, как специальной по отношению к ст. 171 УК РФ3. В данном случае следует иметь в виду, что лицо, занимающееся частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью без соответствующего  специального  разрешения  (лицензии),  если  это  повлекло  причинение  по  неосторожности  вреда  здоровью  или  смерть  человека,  надлежит  квалифицировать  по  соответствующей  части  ст. 235 УК РФ.

Таким образом, для привлечения к уголовной ответственности по  этой  статье  требуется  установление  иных преступных  последствий. Вместе с тем если в результате такой деятельности был причинен крупный ущерб или извлечен доход в крупном или особо крупном размере, но отсутствовало причинение вреда здоровью, то содеянное необходимо квалифицировать по ст. 171 УК РФ.

Не менее важной является проблема квалификации деяния по ст. 171 УК  РФ  по  совокупности  со  ст. 171.1  УК  РФ.  Согласно  разъяснению, данному Верховным Судом РФ в п. 15 постановления 2004 г.

Если лицо осуществляет при незаконном предпринимательстве производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт немаркированных  товаров  и  продукции,  подлежащих  обязательной  маркировке  марками  акцизного  сбора,  специальными  марками  или  знаками  соответствия,  защищенными  от  подделок,  совершенные  в  крупном или  особо крупном размере, то совокупность преступлений обязательна.

В частности, Д. совершил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта  немаркированных  табачных  изделий,  подлежащих  маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору,  в  особо  крупном  размере, и  предпринимательскую  деятельность  без  регистрации,  сопряженную  с  извлечением  дохода  в  особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. Исходя из содержания  обвинительного  приговора  подсудимый  был осужден  по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ и п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

Кроме того, нередко правоприменители не учитывают разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 де- кабря 2020 г. № 43 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 324-327.1 Уголовного кодекса Российской  Федерации»,  согласно  которым  объективная  сторона  преступлений, предусмотренных ч. 1, 3 и 5 ст. 327.1 УК РФ, состоит в изготовлении в целях сбыта или в сбыте поддельных акцизных марок, специальных  марок  или  знаков  соответствия,  защищенных  от  подделок, а объективная сторона преступлений, предусмотренных ее ч. 2, 4 и 6, – в использовании таких предметов.

При этом по ч. 4 или ч. 6 ст. 327.1 УК РФ могут квалифицироваться действия, выразившиеся в использовании (путем размещения, наклеивания) заведомо поддельных акцизных марок либо  федеральных  специальных  марок  для  маркировки  алкогольной продукции, а заведомо поддельных специальных (акцизных) марок – для маркировки  табачных  изделий  (п.  15).

Таким  образом,  при  изъятии  из незаконного оборота одновременно и табачной, и алкогольной продукции  при  наличии  оснований  необходимо  квалифицировать  содеянное как отдельное преступление с учетом каждого вида продукции, на которых  имеются соответствующие  марки  (табак  и  алкоголь).

Если  способ изготовления различается либо не представляется возможным его определить, в указанном случае имеет место самостоятельное преступное деяние (изготовление, сбыт и использование поддельных акцизных марок).

Кроме  того,  при  квалификации  деяний,  связанных  с  маркировкой и (или)  информацией,  предусмотренной  законодательством  Российской Федерации,  следует  решать  вопрос  об  ответственности  субъекта  и  по ст. 180 УК РФ, т.е. за незаконное использование средств индивидуализации  товаров  (работ,  услуг),  и,  при  необходимости,  квалифицировать содеянное по совокупности преступлений.

Таким образом, по ст. 180 УК РФ квалифицируется применение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения без разрешения правообладателя  указанных  средств  индивидуализации  на товарах,  этикетках,  упаковках  этих  товаров,  которые  производятся, предлагаются  к  продаже,  продаются,  демонстрируются  на  выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью,  либо  ввозятся  на  территорию  Российской  Федерации;  при  выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров; в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

Также следует уточнить, что неуплата налогов и (или) сборов с доходов,  полученных  от  незаконной  предпринимательской  деятельности, полностью  охватывается  составом  преступления,  предусмотренного ст. 171 УК РФ, и не требует дополнительной квалификации.

Исходя из примечания к ст. 170.2 УК РФ крупным ущербом и крупным доходом признается ущерб или доход в сумме, превышающий два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. В свою очередь, особо крупным размером признается сумма, превышающая девять миллионов рублей.

Субъектом данного преступления может быть как физическое лицо, достигшее  шестнадцатилетнего  возраста  (предпринимательская  деятельность  без  регистрации),  так  и  индивидуальный предприниматель (при нарушении правил предпринимательской деятельности).

Кроме того,  им  может  быть  и  физическое  лицо,  на  которое  постоянно  или  временно  было  возложено  руководство  юридического  лица, либо  лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверен-ности (специальный субъект).

По смыслу закона субъектом является как лицо, имеющее статус индивидуального  предпринимателя,  так  и  лицо,  осуществляющее  предпринимательскую  деятельность  без  государственной  регистрации  в  качестве  индивидуального  предпринимателя.

Если  предпринимательская деятельность  осуществляется  организацией,  то  ответственности  подлежит лицо, на которое в силу служебного положения постоянно, временно или по специальному полномочию были возложены обязанности по руководству организацией, а также лицо, фактически выполняющее обязанности или функции руководителя организации.

Также целесообразно уделить внимание рассмотрению особенностей квалификации преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».

Ранее мы уже рассмотрели легальную процедуру регистрации юридического лица для занятия соответствующей деятельностью. В контексте ст. 173.1 УК РФ речь идет об образовании (организации, реорганизации) юридического лица посредством подставных лиц, а равно внесение недостоверных  данных  о  таких  подставных  лицах  в  единый  государственный реестр юридических лиц.

Понятие  подставного  лица  раскрывается  в  примечании  к  ст. 173.1 УК  РФ.  Под  ним  понимается  лицо,  данные  о  котором  путем введения в заблуждение или без такого ведома вносятся в  единый государственный реестр юридических лиц, а равно лица, которые формально являются  органами  управления  юридического  лица,  но  фактически  не  выполняющие такие функции.

Для  признания  оконченным  рассматриваемого  преступления  требуется,  чтобы  в  единый  государственный  реестр  юридических  лиц  была внесена информация о подставных лицах, при этом причинение ущерба юридическому  лицу  в  законе  не  предусмотрено.  Цель  действий виновного лица для квалификации по ст. 173.1 УК РФ не имеет значения.

Если  исходить  из  буквального  толкования  уголовно-правового термина, то для привлечения к уголовной ответственности лиц, которыми были  использованы  такие  подставные  лица,  последние  либо  должны быть введены в заблуждение (обмануты), либо вообще не иметь какой- либо информации о происходящих юридических изменениях.

На практике же часто встречаются случаи, когда лицам за денежное вознаграждение предлагается представить свои документы для их формальной регистрации  в  качестве  управляющих  юридическими  лицами,  на  что эти лица дают свое согласие. Представляется, что такие случаи тоже необходимо оценивать как преступление, предусмотренное ст. 173.1 УК РФ.

Состав преступления, предусмотренный ст. 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем», также имеет  свои  особенности,  некоторые  из  них  требуют  особого  внимания при квалификации.

Так, это деяние признается формой прикосновенности к преступлению, поскольку в результате первичного посягательства имущество выходит из законного оборота, а собственник или иной законный владелец ограничиваются в своих правах. Составу преступления, предусмотренному ст. 175 УК РФ, посвящены разъяснения,  содержащиеся  в  постановлении Пленума  Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 153.

С точки зрения объективной стороны – это любая форма возмездного получения или передачи имущества, заведомо добытого преступным путем. Передача  может  происходить в результате заключения  любых возможных сделок.

В  соответствии  с  диспозицией  ч. 1 ст.  175  УК  РФ  ответственность наступает только за заранее не обещанное приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

Например, С., находясь на законных основаниях в квартире своего знакомого, совместно распивал с ним алкогольные напитки. После того, как знакомый от выпитого алкоголя  уснул,  С.  решил  воспользоваться  данным  обстоятельством и тайно  похитить  его  имущество  (пневматический  пистолет,  электропилу,  два  сувенирных  кортика).

Впоследствии  С.  продал  указанное имущество своему знакомому Ч., который был осведомлен о том, что оно ранее было похищено, однако до совершения подсудимым кражи не обещал  приобрести  его. Таким  образом,  особенностью  субъективной стороны  преступления  является  то,  что  виновный  должен  знать  о  преступном происхождении имущества.

При этом лицо может не знать конкретных  обстоятельств  совершенного  преступного  деяния  (имущество было похищено, но как именно, не известно). Целью действий преступника  не  является  придание  правомерного  вида  владению,  пользованию и распоряжению таким имуществом.

В том случае, когда лицо, приобретающее имущество, добытое преступным путем, договорилось о таком действии до или во время совершения общественно опасного деяния, то его действия следует квалифицировать с точки зрения соучастия по соответствующей статье Особенной части УК РФ (в частности, как пособничество в краже – ч. 5 ст. 33, ст. 158 УК РФ).

Сложным для юридической оценки составом преступления является также предусмотренный ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Объективная  сторона  такого  преступления  состоит  из  альтернативных действий: 

  •    изготовление в целях сбыта;
  •    хранение в целях сбыта;
  •    перевозка в целях сбыта;
  •    сбыт (ч. 1 ст. 186 УК РФ).

   В науке выделяются следующие способы изготовления, распространенные на практике: 

  •    полиграфический (печатание денег);
  •    электрографический (использование цветного ксерокса);
  •    фотографический;
  •    рисовальческий;
  •    метод двукратного копирования.

Отметим,  что  способ  изготовления  поддельных  денег  или  ценных бумаг на квалификацию содеянного не влияет. Для  признания  преступления  оконченным  не  имеет  значения,  совершило  лицо  лишь  частичную  подделку  (подделка  реквизитов  денег и ценных бумаг) или же полностью изготовило подделанные денежные средства.

Изготовление в целях сбыта признается оконченным, если изготовлен хотя бы один поддельный денежный знак, независимо от того, удалось ли его сбыть злоумышленнику.

В частности, Г. по месту своего жительства,  используя  персональный  компьютер,  изготовил  банковский билет Центрального банка Российской Федерации достоинством 1000  рублей.  Содеянное  им  было  квалифицировано  по  ч. 1 ст. 186 УК РФ.

Сбыт  может  выражаться  в  использовании  поддельных  денежных знаков в качестве средств платежа (оплата товаров и услуг, размен, дача взаймы, продажа).

Например, Г. рассчитался за приобретаемый им товар  поддельным  банковским  билетом  Центрального  банка  Российской Федерации достоинством 5 000 рублей4. Ответственности за сбыт подлежат и лица, которые сами не изготовили, но понимают, что денежные средства являются поддельными.

Кроме  того,  сбыт  каждой  поддельной  денежной  купюры  (ценной бумаги),  даже  с  одинаковым  серийным  номером,  изготовленной  ранее в рамках  одной  партии,  должен  квалифицироваться  как  отдельное  преступление,  поскольку  виновное  лицо  каждый  раз  реализует  умысел  на совершение  конкретных  действий  с  конкретным  предметом  преступления.

Также рассмотрим пример совершения покушения на сбыт заведомо поддельного денежного билета (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 186 УК РФ).

С. убедил своего знакомого ФИО о том, что у него подлинный денежный билет и попросил разменять его на ярмарке. Продавец осмотрела денежный билет и вернула его, пояснив, что он является поддельным.

Далее С. был задержан сотрудниками полиции, он не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам. В приведенном  примере  ФИО  не  осознавал,  что  переданные  ему  денежные средства являются поддельными.

Виновное  лицо  может  заказывать  заведомо  поддельные  банковские билеты в целях их хранения, перевозки в целях сбыта и сбыта посред- ством  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  у  неизвестных ему лиц.

Подобным действиям может предшествовать присвоение найденного.

Например, А.  приобрел  путем  присвоения  найденного  поддельный  банковский  билет  Центрального  банка  Российской  Федерации  номиналом 5 000 рублей. При этом А. осознавал, что найденный им банковский билет является поддельным, однако продолжил хранить его в целях дальнейшего сбыта.

В некоторых случаях может быть так, что лицо совершает сразу несколько альтернативных действий, предусмотренных в диспозиции ч. 1 ст. 186 УК РФ. Так, ФИО3 приобретенную у неустановленного лица купюру вначале перевез на транспорте по перевозке пассажиров (маршрутном такси), а затем стал незаконно хранить в комнате по месту своего жительства.

Предметом данного преступления являются деньги, в т.ч. банковские билеты Центрального банка Российской Федерации, металлические монеты, государственные ценные бумаги или другие ценные бумаги в отечественной или иностранной валюте1 (валюта – денежные знаки в виде банкнот  и  монеты).  Понятие  ценной  бумаги  указано  в  ч. 1  ст. 142 ГК РФ3.

Для  правильной  квалификации необходимо  установить  существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим реквизитам поддельных предметов  с  денежными  купюрами,  монетами  или  ценными  бумагами, находящимися в обращении. Если было изготовление в целях сбыта или сбыт таких денежных знаков и ценных бумаг, которые изъяты из обращения  и  имеют  лишь  коллекционную  ценность,  то  привлечение  к  уголовной ответственности по ст. 186 УК РФ недопустимо.

В  случае,  когда  существует  явное  несоответствие  изъятых  у  лица предметов с настоящими денежными купюрами, монетами или ценными бумагами, а также у лица имеется умысел на грубый обман ограниченного  числа  лиц,  такие  действия  могут  быть  квалифицированы  как  мошенничество.

Заключительным составом преступления в рамках настоящего параграфа выступит сокрытие денежных средств либо имущества организации  или  индивидуального  предпринимателя,  за  счет  которых  должно производиться  взыскание  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  предусмотренное ст. 199.2 УК РФ.

Данное преступление выражается в сокрытии денежных средств либо  имущества,  за  счет  которых  в  порядке,  предусмотренном  законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и (или) законодательством Российской Федерации об обязательном  социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,  должно  быть  произведено  взыскание  недоимки  (п. 2  ст. 11 Налогового  кодекса  РФ)  по  налогам,  сборам,  страховым  взносам, в крупном размере.

При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных ст. 199.2 УК РФ, нужно устанавливать не только наличие у организации или индивидуального  предпринимателя  денежных  средств  или  имущества,  за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам,  страховым  взносам,  но  и  обстоятельства,  свидетельствующие о том, что указанные денежные средства и имущество были намеренно сокрыты с целью уклонения от взыскания недоимки.

В научной литературе отмечается, что законодатель не конкретизирует  термин  «сокрытие»,  понимание  которого  оказывает  колоссальное влияние  на  квалификацию  рассматриваемого  преступления. 

Полагаем, что сокрытие представляет собой полное или частичное утаивание соответствующих денежных средств либо имущества путем проведения различного рода манипуляций с ними.

Примером их может быть дача поручения  на  оплату  кредиторской  задолженности,  минуя  расчетный  счет общества, что было расценено как сокрытие денежных средств во избежание  обращения  на  них  взыскания,  направление  распорядительных писем с просьбой перечислить денежные средства на счета третьих лиц. 

Таким  образом,  рассмотрев  особенности  квалификации  отдельных преступлений  в  сфере  экономики,  мы  установили  наиболее  сложные в уяснении  признаки,  а  также  правила  оценки  содеянного,  исходя  из складывающейся следственно-судебной практики и научных исследований, посвященных проблеме.

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти дипломы и экзамены!” (дворник Кузьмич)